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案例精选

林立峰:辩护词评议发言稿

  来源:  发表日期:2016-10-06  文章查看次数:466 次  字号:【

林立峰:辩护词评议发言稿

1、简要案情及案件背景

2、案件焦点

3、辩护技巧和策略

4、办案体会

大家好!我的辩护词是:崔某某故意杀人案二审辩护词。这个案子虽然后果严重,但是情节简单。

一、简要案情及背景

20155月,北票市的一位崔女士通过朋友找到我,委托我做她哥哥崔某某故意杀人案二审的辩护人,一审法院以故意杀人罪判处崔某某无期徒刑,崔女士认为量刑过重,决定聘请律师提起上诉。

简要的案情是:

崔某某于199412月某日在其母亲家招待工友吃饭,让其二姐找他的二姐夫回来陪客人吃饭,他二姐夫在北票市矿务局砖厂打麻将没有回来。崔某某因此不满,酒后到砖厂的一个小屋里找到二姐夫,将麻将桌掀翻,先是与其二姐夫对骂并发生厮打,众人走散后又与滞留在屋里和其二姐夫一起打麻将的受害人于某某发生口角,互相厮打中崔某某拿出大衣中平时就随身携带的工具刀刺了于某某右腹部一刀,又追撵其二姐夫至火车道口处刺其背部一刀。事发后约一小时,受害人于某某在附近的一个胡同里被发现,送医院抢救因失血性休克死亡。崔某某听别人说于某某已经死亡后畏罪潜逃。二十年后,即20144月在广西省南宁市被抓获。崔某某到案后承认厮打中刺了于某某一刀。

案件背景:

需要特别说明的是,因当年的北票矿务局公安处被撤销,再加之时间久远,崔某某被抓获时,当年的公安卷宗已经基本丢失,只残存了原始的《重大刑事案件立案报告表》、胡同中发现受害人的第二现场的《勘验、检查笔录》和技术档案室中的几张尸体检验照片。那也就是说,现在的公安卷宗中,没有案发第一现场的勘验笔录、没有任何原始的现场目击证人及关联的证人的证言、没有原始的尸检报告、没有作案工具,当年的做案现场现在也已经不存在。现有卷宗中,尸检报告是根据技术档案室中几张当年的照片作出的,证人证言都是后补的,能证明在现场看到被告人捅伤受害人的目击证人只有一位,就是砖厂的打更人员刘春生,但是公安机关补充调查时刘春生已经死亡,只是给刘春生的老伴邱瑞艳做了一份笔录,邱瑞艳转述刘春生的话说,他看到被告人捅了受害人。

二、案件焦点

我个人认为,本案二审的焦点有两个:一个是一审证据不足,如果被告人不承认自己捅了受害人,那么能直接证明他捅伤受害人的证据几乎没有;另一个是定性为故意杀人罪错误,在证据如此严重不足的情况下,再结合案发经过,应定性为故意伤害致死。

三、辩护策略

此案如果按证据不足辩护,发回重审的可能性要大一些,如果按定罪错误辩护,直接改判的可能性要小一些。但是在会见时与被告人协商,被告人坚决不同意发回重审,如果结果是发回重审,那他就不上诉了,他的想法是如果能直接改判成有期徒刑当然是好,如果二审不能改判就直接去监狱服刑。通过与委托人崔女士协商,决定将辩护重点放在定性错误,量刑过重上面。

围绕定罪错误的这个焦点,我再次进行了阅卷和会见,然后又查阅了相关的论文和辩护词,从定性和量刑两个方面,撰写了一份辩护词。之后将初稿提交给委托人崔女士,请她的亲友们提意见,最后在采纳其部分合理建议的基础上进行定稿。通过电子邮件和邮寄两种方式向省高级人民法院的承办法官提交了辩护词。此后,又通过电话以及面谈的方式与承办人进行了沟通。但是,因为最终被告人家属与受害人家属在民事赔偿上没有达成一致,迫于受害人亲属的压力,合议庭也没有采纳我的辩护意见,结果是维持原判。事后,委托人崔女士到我办公室取二审判决书的时候,因为认可我在辩护过程中的工作,又给我留下了一千元的辛苦费(当然不是奖金)。

四、我的体会

我的体会主要有以下两个方面:

一是二审刑事辩护一定要把辩护词写好

现在除了死刑案件二审全部开庭外,百分之九十以上的刑事案件二审都是书面审,这样辩护律师的工作就是阅卷、会见、撰写辩护词。二审辩护人与承办法官主要的沟通方式,甚至是唯一的沟通方式就是提交辩护词。如果辩护词写不好,不但律师的工作对案件结果没有影响,甚至承办法官都感觉不到辩护律师的存在。

二是我们的努力,当事人会看得到,这是我的第二个体会

委托人到二审辩护律师那里取一份维持原判的二审判决时,不但没有任何怨言,还能再给律师留下一千元的辛苦费,这里面有当事人人品的因素,也说明她看到了律师的付出。实际上她所看到的,除了会见以外,基本上就是这份辩护词。这说明当她看到了辩护律师在详细了解案情,围绕她哥哥的犯罪经过,把辩护词写成了一个小论文。哪怕她看不懂,给她主事的亲友也会有人看得懂。所以最终才会对一个没有取得任何实际效果的二审辩护律师表达她发自内心的谢意。

说实话,这个案子连我自己都认为不是一个成功的案例,因为我的辩护意见没有消除受害人家属给二审法院施加的压力,但是我之所以提交这份辩护词参赛,主要是想借此机会和各位同仁说一句话:哪怕我们的观点不被法院采纳,我们的工作也仍然可以获得当事人的点赞!

附:崔某某故意杀人案二审辩护词

 

崔某某故意杀人案二审辩护词

审判长、审判员:

辽宁承远律师事务所依法接受崔某某的妹妹崔女士之委托,指派我担任崔某某故意杀人案二审的辩护人。接受委托后,我认真查阅了本案卷宗并详细询问了被告人。站在客观的角度研究本案全部证据并与一审判决相互对照后,辩护人认为,一审判决认定崔某某构成故意杀人罪属于定性错误,且量刑过重。下面分别就本案定性和量刑两方面发表一下本人的辩护意见,供合议庭参考:

一、关于本案的定性,辩护人认为被告人崔某某不构成故意杀人罪

现阶段我国刑法学理论界对故意伤害罪与故意杀人罪的区分主要存在着三种学说。即目的说工具或打击部位说故意说其中故意说为司法实践中的通说,即明知自己的行为会引起他人死亡的结果并希望或放任这种结果发生的,就具有剥夺他人生命的故意,不论是否造成被害人死亡的结果,其行为的性质都是故意杀人;只有伤害他人身体健康的故意,即使造成被害人死亡的结果,也只能认定为故意伤害(致人死亡)罪。

就本案而言,从案件的起因;案发前是否有预谋杀人的故意和准备;被告人选择使用的犯罪工具、打击的部位;加害行为有无节制;被告人作案的时间、地点、环境;被告人的一贯表现;被害人的死因等方面来看,被告人崔某某不具有非法剥夺他人生命的主观故意,不具备故意杀人犯罪的主观要件。具体理由分析如下:

  (一)案件的起因

案件的起因作为引发犯罪的导火索,在很大程度上会影响到行为人的加害行为和作案动机。如果案件起因是因为生活琐事、磕碰摩擦或邻里矛盾而引起,行为人则可能采取相对缓和的加害行为;如果双方平时的关系就不好,是宿仇,有深仇大恨,那矛盾的激发加上双方这种不善的关系则可能使得行为人采取相对激烈的加害行为,这种情况下行为人就很可能会产生杀人的犯罪故意。本案的起因只是被告对受害人找其姐夫打麻将不满、受害人说“这小子就是欠揍”并且先踹了被告人的腹部所引起的,双方之前并不相识,也无矛盾,仅是因此引发口角继而发生撕打。在这种情况下,被告人动辄行凶杀人的犯罪动机很小,杀人的可能性不大,缺乏杀人的思想基础。

(二)案发前是否有预谋

被告人没有预谋杀人的故意和准备。其事前没有预谋策划,没有预先准备好作案工具,没有特意设定作案时间、地点,而是随机而动。预谋杀人的,一般都是经过周密准备,选择最能致人死命的工具、最佳的作案时间和地点等;而伤害案件,一般不需要做上述这方面的准备。该案案情符合后者的特点,被告人在案发前没有任何加害行为的预谋。

  (三)作案的时间、地点、环境

  作案时间和地点在一定程度上有助于我们分析行为人的犯罪故意内容。当行为人有杀人的犯罪故意,行为人一般会对作案时间、地点进行一定的筛选,尽量选择人少、不易被发现的整体环境,而尽可能不选择在闹市等人流多的时间和地方作案,以求达到隐蔽、逃避的目的。本案虽然案发时“唯一的目击证人”刘春生是否在场并不确定,但也是一个人所共知、极易报案的公共场所和暴露身份的环境。

  (四)作案工具、打击部位

  虽然审判实践中的主流观点不赞同片面的以工具或打击部位说来区分故意伤害罪和故意杀人罪,但是不容否认作案工具、打击部位对区分两罪有着重要的影响。就本案而言,被告人对作案工具的选取具有一定随意性,是撕打中随手取出军大衣中的工具刀。对打击部位而言,被告人打击的部位不属于其所能认知的致命要害部位,被告人没有特意选择刺向心脏,而只是可能顺手刺了腹部一刀。另外还需要特别注意的是,被告人崔某某所随身携带的工具并非为伤害被害人所准备,而是工作中使用的工具刀暂时携带在身,并不具备刑法中的准备工具,用该刀具伤害被害人只是顺手而为并非刻意准备。

  (五)加害行为有无节制

行为人的加害行为有没有节制,其加害行为的持续性如何,有助于全面地分析行为人的犯罪故意。援引最高人民法院原副院长刘家琛关于如何区别故意伤害和故意杀人的两段话:一般地说,故意杀人的,总要朝致命的部位打击;而故意伤害的,往往是不选择部位,甚至有意识地避开要害部位。一般地说,故意杀人的,特别是直接故意杀人的,往往没有节制,不致被害人于死地不住手,而伤害犯往往比较有节制。被告人崔某某只是可能在撕打过程刺了受害人一刀,之后仍然是拳打脚踢与受害人互殴,没有再刺受害人第二刀,受害人靠着墙不动了,被告人也停了下来并离开了。因此被告人的主观故意只能认定为是故意伤害。

(六)被告人的一贯表现

从被告人的一贯表现看,评价是表现较好,不与人交恶,不是那类目无法纪、胆大妄为、动辄行凶、不计后果的人员。从这一方面也可判断,被告人产生杀人企图的可能性较小。

(七)受害人的死因

受害人死亡的原因是失血性休克死亡,这说明如果当时受害人能得到及时治疗,死亡的后果是完全可以避免的。从案发到受害人在第二现场被发现,时间至少超过了一个小时。现在受害人为何会出现在第二现场而不是去医院或求助他人原因不明,但是至少现有的证据能体现出如果及时治疗,受害人是不至于死亡的。

(八)被告人不具有剥夺被害人生命的间接故意

通过上述分析已经能够完全排除被告人致人死亡的直接故意,但如果被告人明知道自己的行为可能会导致被害人死亡,却放任该结果的发生,那么也应当构成故意杀人罪。综合本案来看,被告人崔某某对受害人的死活绝非是秉持一种不计后果的心态,主观上不构成间接故意。第一,本案中被告人在撕打的过程中所刺出的一刀,不是指向心脏、颈部等致命部位,在被告人处于下风的情况下,也许本来是刺向腿部的一刀,因互相扭打的原因击中腹部也是有可能的。第二,被告人在完全可以继续用刀刺的情况下改为用拳脚,在受害人停下来时,他也停了下来,可见其主观上不但没有剥夺受害人生命的故意,也没有放任其死亡的间接故意。第三,从行为人事前的态度来分析,如果行为人事前情绪激动,仅是一时意气行事,一般伤害对方后就得满足,就不太可能具有杀人的犯罪故意。本案中被告人崔某某在案发前只是对其姐夫打麻将的行为感到气愤,与受害人发生口角后也许会有伤害的故意,但是不可能有放任受害人死亡的间接故意。第四,从被告人事后的表现来看,案发后听别人说受害人可能不行了,这才意识到自己可能闯了大祸了,这也说明受害人死亡完全出乎被告人的意料之外,其心态上不是受害人死活听天由命,而是不希望死亡的结果发生。

通过综合考察被告人崔某某实施犯罪时的前因后果及整个犯罪过程,分析判断犯罪故意内容的主要因素,辩护人认为被告人非法剥夺他人生命的主观故意(包括间接故意)是不存在的,一审判定被告人崔某某故意杀人罪成立是错误的。

审判长、审判员,辩护人无意夸大当年公安卷宗丢失的负面影响,但是现有的证据确实未能形成一个有效的证据链条来证明被告人构成故意杀人,如果被告人否认用刀刺了受害人,或者对加害的行为毫无印象(其实现有供述中被告人对捅人的事也没有确定的印象),那么被告人是否存在加害行为都无法认定(唯一的也是可能的目击证人刘春生已经死亡并且其妻子邱瑞艳转述其二十年前的说法与其它证据存在无法排除的矛盾)!辩护人恳请二审法院本着疑罪从无的原则,在罪名上作出对被告人有利的认定。

二、关于本案量刑

本案中被害人的死亡是多种因素叠加造成的,当然不可否认,最主要的因素在于被告人的加害。但是如果被害人受伤后能够及时就医尚不会造成死亡的严重后果。被告人构成犯罪并致人死亡的严重后果,得到惩罚是应当的并且是必要的,但罚当其罪是立法本意,而且对于被告人的惩罚主要目的是在于改造其思想,惩罚其犯罪行为,除死刑立即执行外,任何惩罚的最终的目的都是挽救被告人使其不再走向犯罪道路。所以量刑一定要结合被告人犯罪后的表现,本案被告人犯罪后逃亡20年,对于被告人来说,自己犯罪致人死亡,如果被抓最严重的后果有可能会判处死刑。极易产生杀一个够本,杀两个赚一个的极端思维,很容易以犯罪的手段来维持生计。但反观被告人在逃亡20年期间并没有任何违法犯罪行为,被告人也已经由一个青壮年步入老年,思想由冲动步入成熟。用自己的行动表明对当初行为的忏悔和改过。应当说虽然没有进监狱服刑,但其思想已经实际得到改造,服刑的目的性在其身上已经实现。此时再判处被告人无期徒刑,即便在自由裁量权之内,亦或有平衡被害人家属利益的考虑,都是明显偏重的。

辩护人恳请二审法院考虑被告人颠沛流离地逃亡二十年已然受到的惩罚,考虑案发后被告人父母已经在当时的物价水平下支付了近五千元的丧葬费用,结合本案案情及被告人在20年间的实际表现,改判被告人有期徒刑。

辽宁承远律师事务所  林立峰

0一五年七月二十一日

 

 


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